| |||
Реферат: Конспект учебника Новицкого И.Б., Римское право, 1993Римское право Конспект учебника Новицкого И.Б., 1993 + часть из лекций 1-3 вв. н.э. – классическое право (принципат), 3-сер.4вв. – абсолютная монархия Предмет основ Римского права Римское право = частное (интересы частных лиц) + публичное (интересы гос- ва). Частное право (интересы частных лиц): 1) квиритское («квирит» - римлянин, старое римское, деление на плебеев и патрициев, ius civilus), 2) перегринское (ius gentium, только здесь был письменный договор, образовалось как право для чужестранцев, но после расширения Рима, естественно, стало сильно влиять на квиритское право, сер. 4в. – Юстиниан – полное слияние квиритского (цивильного) и перегринского права), 3) преторское (магистров) Публичное право (по статусу государства) – религиозное право, правовое положение жрецов, правовая политика магистратов (уголовное – в более поздний период)
1) императивные нормы – не изменяемые частными договорами, 2) уполномочивающие нормы – «как договорятся» в частном праве, 3) диспозитивные (условно-обязательные ) нормы– «если не воспользовался правом выбора (составления завещания), то будет так-то».
1) собственность, 2) другие ограниченные права на вещи, 3) договоры и обязательства, 4) наследование, 5) учение об исках.
- высокий уровень развития Рима (товарно-денежные отношения) и использование права самой передовой части империи – Афин, - впитывание элементов права срезу нескольких стран (Греция, Египет, Сирия), - авторитет «живого права» римских юристов (38 чел., в т.ч. Папиниан, Гай, Павел, Ульпиан, Модестин) Характеристика старого римского права: плебеи и патриции; агнаты – все, кто живет под одной крышей (квази-родственники) имеют право на наследство данного домовладельца; вышедшая замуж женщина может стать «когнаткой» перейдя в другой дом – теряет право на наследство старого домовладельца (возможно исключение: женщина сохраняет право на часть наследства своего отца при наличии договора поручения между женщиной и ее мужем на управление ее имуществом и обязанностью женщины на 3 суток в год уходить из дома, при этом также имеется право на развод). Источники Римского права Понятие источника права: 1) откуда родилось (из каких отношений), 2) где
его можно прочитать (обычное право, законы, постановления сената, эдикты
магистратов), деятельность юристов), 3) откуда о нем знаем мы (кодификация Источники в плане «откуда взялось»: 1) обычное право – неписанное (т.е. юридические обычаи предков). Обычаи относились и к обычному обороту, и к жрецам («практики жрецов»), и к магистрам («обычаи магистратов»). Законы 12 таблиц – в основном на основе обычного права. После защиты государством становится законом (в императорский период обычное право становится неудобным: разнотипные территории со своими обычаями и более активный оборот требуют унификации), 2) законы Легес – постановления Сената, народных собраний, императорские конституции (эдикты – распоряжения населению по общим вопросам, рескрипты – решения по частным ходатайствам, мандаты – чиновникам, декреты – окончательные решения императора по частным спорам), 3) эдикты магистратов, 4) деятельность юристов. В республиканском Риме законы – через общее собрание. Термин «эдикт» - с республиканского Рима: эдикты преторов по гражданским
делам и магистратов – по торговым делам. Юристы (жрецы, понтифы) – правотворчество на основе их личного авторитета Кодификации Кодификации (объединение и систематизация норм права): 1) с 5 в. до н.э. – законы 12 таблиц (простота, логичность, требования их знать с 6 лет), 2) 3-4вв. – конституции – попытки частных лиц обобщить правовые нормы из указов императоров, 3) 5 в. – Феодосиев кодекс из 16 книг – первая официальная императорская кодификация (неудачная), 4) 6 в. – кодификация Юстиниана – обобщение не только императорских указов, но и сочинений классиков (5 в. – разделение Рима на Римскую и Византийскую части, 6 в. – тенденции к объединению). Основная задача кодификации Юстиниана – укрепление власти императора. Кодификация Юстиниана («сводом нового гражданского (цивильного) права»): с 528 по 534гг. обнародованы: 1) первый свод императорских законов (полностью заменен кодексом 50 решений), 2) «Дигесты Юстиниана» (сборники трудов юристов за всю прошедшую историю, 50 томов, более 1000 законов, по всем отраслям права, перевод существует в наши дни), 3) институции (учебник по праву из 12 книг на основе институций Гая – одного из пятерки ведущих юристов прошлого, в Бейруте и Константинополе создаются юридические школы, изучающие превые 3 года Дигесты и Институции), 4) «Кодекс 50 решений» (прогресс в плане разрешения многих спорных вопросов, отмена устаревших процедур, например, отмена манципации, т.е. передачи средств производства, включая рабов, через торжественный обряд), 5) Позднее к Дигестам, институциям и Кодексу добавились Новеллы (новые законы, отразившие слияние патрициев и плебеев в нобилей). Гражданский (легисакционный, виндикационный) процесс. «Легисакционный» - от «закон» (действие законным образом, не прибегая с
самосуду). Стадии процесса: 1) in jure (заявления истца и ответчика: кто претендует на спорную вещь с наложением палки; если в ответ на заявление истца «это мое» ответчик молчит или соглашается, то процесс завершен; роль магистрата – выслушивание, отдельные реплики, контроль ритуала: тем, у кого вещь остается до конца процесса, должны быть названы поручители или внесен залог), 2) in judicium (предоставление сторонами свидетелей, претор (судья) выбирает по соглашению со сторонами присяжного судью, который и анализирует доказательства, свидетельства и возражения ответчика (эксцепции) и выносит окончательное решение – именно он, а не претор). Впоследствии процесс стал «формулярным» (появился сначала в перегринском праве): 1) упрощенная процедура заявления иска, отсутствие обрядностей, 2) претор вручает истцу «формулу» - записку, адресованную судье, где были указаны назначенный судья, если необходимо – суть отношений истца и ответчика, условия удовлетворения иска и условия отказа в удовлетворении, возможность вынесения решения о компенсации ответчику, если иск верен, но вещь неделима и ее присуждение истцу требует такой компенсации 3) право претора не руководствоваться точными словами закона: возможность защищать новые отношения и не защищать формально законные старые, 4) присуждение по иску содержалось в «формуле» в денежной форме, т.е. фактически одно обязательство после суда заменялось на другое. Условия защиты исков содержались в Эдиктах претора – т.е. фактически сведения о завершившихся судах стали единственными моментами, по которым можно было бы судить об отсутствии или наличии права на какую-то вещь. Экстраординарный процесс Экстраординарный процесс – разбор дела представителем власти (начальниками
городской полиции Рима и Константинополя, правителями провинций,
муниципальными магистратами; иногда - императором). Процесс закрытый, только стороны, выносящий решение и особо важные персоны. Понятие и виды исков Иск – способ добиться решения по интересующему вопросу (при легисакционном процессе – выполнение ритуала, при формулярном и позже – исполнение условий, изложенных в эдикте магистрата). Виды исков по объекту иска: 1) вещный иск к любому посягнувшему на вещь или завладевшему вещью (иски, основанные на собственности и связанных правах на вещь; судья жестко связан буквой закона и договора – «иск строгого права») 2) личный иск (иски по требованию что-то делать или чего-то не делать; судья имеет право принимать во внимание соображения справедливости, учитывать, был ли обман, независимо от наличия соответствующих оговорок в «формуле» - «иск по принципу справедливости»), 3) статутные иски (о положении человека в обществе, т.е. о статусе данного человека в разрезе трех составляющих полной правоспособности (либертатис, циветатис, фамилия – см. понятие «лица»). Варианты исков по способу привязки к старым законам: 1) иск по аналогии (разрешение дела на основании ссылки на старые законы, но исключение из старых законов особых требований удовлетворения иска или изменение этих условий), 2) иск с фикцией – создание новых норм права (включение претором в «формулу» выдуманного им варианта «подгонки» рассматриваемых отношений под старые законы: разрешение дела «как если бы отношения были несколько другими, которые уже описаны старыми законами»). «Основные» и «дополнительные» иски: 1) об удовлетворении или восстановлении состояния имущественных прав (например, возврат краденного), 2) о взыскании штрафа за действия ответчика (штраф с вора).
Причина введения сроков исковой давности – глобальная неуверенность в завтрашнем дне, если иск может быть подан спустя сколько угодно времени после события (право предъявлять или не предъявлять иск – у истца). В классическом римском праве – «законный срок» (предъявления иска) – максимальный срок до подачи иска, отсчитываемый от даты события, течет независимо от действий сторон (подтверждения долга, выдачи иных связанных обязательств). С 5 в. н.э. – «срок исковой давности» - срок бездействия стороны (30 лет) при наличия повода для иска (имущество удерживается, уже можно требовать возврата займа и т.п.), после истечения которого она не может подать соответствующий иск (продление исковой давности допустимо по «уважительным» причинам непредъявления иска ранее, например, отсутствие по гос. делам; возможно возобновление течения срока исковой давности, например, после получения подтверждения от должника о признании долга или после предъявления иска). Понятие «лица» и «правоспособности» Рабы – не носители прав, «говорящие орудия», «лицом» быть не могли, они –
объекты прав. Понятие юридического лица не формализовано. Составляющие полной правоспособности: 1) статус либертатис – положение, отделяющее рабов от свободных, 2) статус цивертатис – гражданство, отделение римлян от других свободных (перегринов, латинов), 3) статус фамилия – положение в семье, отделяющее «лицо»-домовладыку от подвластных в семье. 212г. – формальное равенство частных людей в области частного права Правовое положение римских граждан Гражданство приобреталось: 1) рождением в законном браке от римских граждан, 2) отпущение раба на свободу (при этом фактически вольноотпущенники не только зависели от бывшего владельца, но и эксплуатировались им), 3) дарование гражданства иностранцу. Прекращение гражданства: 1) смерть, 2) принуждение к наиболее тяжким наказаниям за преступления, 3) попадание в плен к недружественному народу (гражданство восстанавливалось по возвращении). Составляющие правоспособности гражданина: 1) право вступать в законный брак (дети – граждане, отец имеет власть над детьми), 2) право совершать сделки, приобретать и отчуждать имущество, торговать. С 3 в. – формальное равенство правоспособности, но – явные признаки сословий (родовая и нобилитет – потомки лиц, занимавших гос. должности): разное налогообложение, недопустимость брака между сенатором и вольноотпущенницей. Дееспособность (совершение действий, имеющих юридические последствия) по возрасту: 1) до 7 лет – недееспособные, 2) 7-12 (дев.) и 7-14 (мальч.) – только по сделкам по приобретению (если есть потери или установление обязанностей, то нужно разрешение опекуна непосредственно при совершении сделки, если же разрешения не было – юридически значимо только приобретенное по сделке; опекун – ближайший родственник по завещанию отца или по назначению магистрата; опекун не мог без экстренной необходимости отчуждать имущество опекаемого; опека над женщиной остается независимо от ее возраста), 3) до 25 лет – дееспособность с правом отказаться от сделки (реституция) через просьбу претору, право без чьей-либо санкции вступать в брак и составлять завещание (кроме того, со 2 в. н.э. – право испросить себе попечителя, наличие которого требовало предварительного или последующего одобрения им сделки по уменьшению имущества попекаемого). Ограничения по дееспособности: 1) душевнобольные (под попечительством) 2) телесно больные (там, где отсутствие органа/способности принципиально, например, стипуляция – для немого/глухого), 3) расточители до угрозы полного разорения (под опекой по сделкам отчуждения или при возникновении обязательства, но опекаемый ответственен за деликты (правонарушения)), 4) вечная опека домовладыки/мужа/ближайшего родственника над женщинами (лишь в конце классического периода женщина могла распоряжаться имуществом, но не вправе принимать на себя чужие обязательства – так и при Юстиниане, но различия слабее) Бесчестье (в классическом праве влечет запрет представлять других в процессе или назначить представителя себе, запрет на вступление в брак со свободнорожденным, ограничение наследственного права): 1) осуждение за уголовное преступление или правонарушение по отношениям, где подразумевается особая честность (поручение, хранение, опека) 2) вступление в брак до истечения года после смерти мужа, сводничество. «Интестабилитас» - лицо, отказавшееся дать свидетельские показания, хотя оно было свидетелем в сделке, не имело права принимать участие ни в одной сделке, где требовался свидетель (например, невозможно завещание). Правовое положение латинов, перегринов, вольноотпущенников, колонов, рабов. Термин «Латины» – до 1 в. до н. э. – члены римских колоний, позже – пожалованный статус некоторым областям и отдельных лиц. До 2 в. до н.э. получали статус граждан при переезде в Рим,
со 2 в. до н.э. дополнительное условие – оставить в колонии мужское
потомство. Право на законный брак и право на завещания им не предоставлялись. Термин «перегрины» - чужеземцы вне римского подданства, а также «прочие» римские подданные (не граждане и не латины). В 3 в. до н. э. Каракалла предоставил всем подданным Рима статус гражданина. Рабы – res mancipi, как орудия труда и скот; владелец может убить раба,
права на законный брак нет. 1) по рождению от матери-рабыни (кто отец – не важно), 2) плен или захват чужеземца из страны, не имеющей договора с Римом. 3) продажа в рабство (древнейшая эпоха), 4) присуждение к смертной казни или к работе на рудниках. Признание «пекулия» (ограниченной правоспособности раба: право лично
обязываться, но приобретения – только для господина; право требования без
права на иск и только по платежам после освобождения раба) – для удобства
его эксплуатации. Вольноотпущенники – до Юстиниана становились гражданами (если владелец имел
право владеть рабом по цивильному праву) или латинами (если владелец имел
право владеть рабом по преторскому эдикту, т.е. купил его без манципации). 1) не имел права вызвать в суд, 2) обязан оказывать услуги патрону (пределы эксплуатации при этом только увеличивались, так что даже преторы ограничивали ее), 3) право на наследование имущества и алименты вольноотпущенника. В разное время – ограничения для вольноотпущенников по вступлению в брак Колон – арендатор земли, мелкий фермер, формально свободный, но
экономически зависимый от землевладельца в основном через неизбежные займы Юридические лица. Формально такого «лица» не было, но уже в 12 таблицах упоминались
корпорации ремесленников, религиозные корпорации, любые ассоциации могли
создаваться с любыми уставами, если они не нарушали публичные законы. Прекращение корпорации – после достижения всех целей, уменьшение числа членов до 2, противозаконная деятельность. Собственность корпорации – неделимая, общая собственность членов корпорации Римская семья. Брак. Имущественные отношения супругов. Семья в древнейшем Риме – собственно семья + все родственники, живущие
вместе + рабы. Властелин семьи и единственный полноправный гражданин –
домовладыка (квирит от «власть», имеющий власть). Полная власть домовладыки
над всей семьей. Римское право различало: 1) законный брак между гражданами, имеющими право на брак (дети – граждане), a. брак с мужней властью (жена – во власти мужа (или его домовладыки) на равных основаниях с его детьми, в древний период – с правом убить жену или продать ее, полная собственность мужа на имущество жены без возможности возврата при разводе, у жены лишь право на часть наследства), b. жена остается подвластной прежнему домовладыке (если была самостоятельна – сохраняет самостоятельность), но декларирует намерение создать семью и растить детей с мужем (имущество раздельное, включая все приобретенное при браке, управление мужем имуществом жены – только по договору поручения; в 2-1 вв. до н.э. передача «приданого» (особый статус всего передаваемого мужу женой, ее домовладыкой или кем-то еще для облегчения материальных затруднений семейной жизни) в собственность мужу с обязательством возврата при прекращении брака, - только если было специальное устное соглашение, если его не было, то «приданое» - у мужа навсегда; в 1-3 вв. н.э. муж в течение брака – собственник «приданого», но без права распоряжения земельными участками без согласия жены, при расторжении брака при наличии соответствующего соглашения – возврат приданого безусловно и в полном размере, в том числе в пользу наследников при смерти жены, а при отсутствии особого соглашения – только самой жене, с удержанием доли на содержание оставшихся при нем детей и издержек мужа по разводу (при Юстиниане единственным законным вариантом становится полный возврат, в т.ч. наследникам, но за вычетом издержек), имя и сословное положение – по мужу, право мужа исковым порядком истребовать жену из любого места, презумпция принадлежности вновь приобретенного имущества мужу, пока жена не докажет обратное), Декларирована обязанность взаимного уважения супругов. 2) брак, не рассматриваемый как законный, 3) конкубинат (постоянное сожительство, возможное для мужчины независимо от наличия у него жены; для женщины – либо конкубинат, либо брак (муж вправе убить жену, находящуюся в сожительстве с другим); дети от конкубината не подлежали отцовской власти, женщина-конкубина не разделяла социального положения сожителя) Родственники: 1) по прямой линии, восходящей или нисходящей – «прямое происхождение» (отец-дочь-внук), 2) по боковой линии – «родство по крови» (брат-сестра-ее дети, степень родства – это число «увязок» рождений для доказательства родства: дед- внук –2 степень, двоюродные братья – 4 степень: первый брат-его мать- ее сестра-второй брат) Условия вступления в брак: 1) согласие жениха, невесты и их домовладык (безосновательный запрет домовладыки оспаривался через магистрат), 2) брачный возраст: женщины – 12 лет, мужчины – 14 лет, 3) отсутствие непрекращенного брака, 4) право на законный брак жениха и невесты (до Юстиниана – по разделению на граждан и перегринов, при Юстиниане и далее – запрет на родственные браки, ничтожность браков по прямой линии и в пределах первой степени родства, в том числе для брата и жены его умершего брата), 5) недопустимость брака магистрата провинции и гражданкой данной провинции. Процесс заключения брака: при выполнении всех условий – достаточно отвести жену в дом мужа + для брака с мужней властью заключение брака сопровождается определенными формальными актами. Варианты причин прекращения брака: 1) смерть, 2) утрата свободы, 3) развод (в классическую эпоху – свободно, в том числе по одностороннему заявлению одного супруга; Юстиниан запретил свободный развод по взаимному согласию, оставив поводом для развода неверность, покушение на жизнь супруга или иное виновное действие (при этом возникал вопрос об удержании приданого оскорбленным), желание поступить в монастырь, неспособность к половой жизни; односторонний развод без уважительной причины был возможен только с уплатой штрафа). Отцовская власть Сын в семье полностью подчинен отцу (не матери) независимо от возраста и состояния в браке, хотя и имеет статус либератис (свободу), статус цивилатис (гражданство) и может занимать публичные должности. Для появления полной отцовской власти (а также права взаимного наследования) достаточно: 1) рождения ребенка в браке (пока не доказано, что отец – не муж), 2) или усыновления чужого ребенка (только для неподвластных мужчин- усыновителей, которые старше усыновляемого минимум на 18 лет; усыновление не-находящегося под отцовской властью – императорским рескриптом с подтверждением магистратом отсутствия ухудшений условий жизни усыновляемого; усыновление уже находящегося под отцовской властью – занесением в судебный протокол соглашения с прежним домовладыкой), 3) или узаконения ребенка от конкубины (последующим браком, императорским рескриптом, членством выросшего сына в муниципальном сенате или замужеством выросшей дочери за членом муниципального сената). Отцовская власть прекращается: 1) смертью домовладыки (внуки при живом отце при этом поступают во власть отца), 2) смертью подвластного (но не достижение совершеннолетия!), 3) утрата свободы или гражданства домовладыкой или подвластным, 4) лишение домовладыки прав отцовской власти (например, оставил без помощи и т.п.), 5) приобретение подвластным некоторых почетных званий, 6) эманципацией – освобождение из-под власти по воле домовладыки и с согласия подвластного (императорский рескрипт и заявление домовладыки заносятся в судебный протокол, а подвластному фактически предоставляется свобода действий на длительный срок). Отмена эманципации была возможна при неблагодарности освобожденного (нанесение тяжких обид и т.п.)
1) в древнейшие времена – право убить, продать детей, 2) в более поздний период – уважение, домашние меры наказания, иск против удержания ребенка третьим лицом, согласие родителя на вступление ребенка в брак, непредъявление родителю порочащих исков, взаимная уплата алиментов при необходимости. Имущественные права подвластного отцовской власти: 1) подвластный не имеет ничего своего, все полученное по его сделкам – собственность отца, 2) обязанности по сделкам подвластного – на самом подвластном, 3) при нанесении вреда подвластным – либо возмещение отцом ущерба, либо выдача подвластного для отработки ущерба (причем ответственность при смене подвластным домовладыки «привязывается» к новому домовладыке) 4) аналогично рабскому пекулию возможно было наделение пекулием (имуществом в управление и пользование, без перехода права собственности) подвластного (на тех же условиях, возможно оставление пекулия подвластному при его освобождении из-под отцовской власти), 5) во времена принципата появляется «военный пекулий» - все полученное в связи с военной службой (с 4в. н.э. – в связи с любой гос., придворной, духовной, адвокатской службой) – который находится уже в полной собственности подвластного, и лишь при отсутствии завещания переходит при его смерти к домовладыке, 6) в период абс.монархии – право собственности сына на наследство от матери и все приобретаемое с материнской стороны (но у отца – пожизненное право пользование и управление этим имуществом, если только имущество не было приобретено вопреки воле отца или с особым условием об отсутствии на него прав отца) Понятие владения. Владение – 1) фактическое обладание вещью вместе с 2) намерением относиться
к ней как к своей (в отличие от держания вещи на основании договора, когда
лицо обладает вещью на основании воли другого лица, держатель мог получить
защиту вещи только через собственника). Замечание по «фактическому обладанию»: Замечание по «намерению относиться к вещи как к своей»:
1) законное (собственник), 2) незаконное a. добросовестное владение (не знает и не должен знать, что вещь принадлежит не ему), b. недобросовестный (знает, что вещь ему не принадлежит, но ведет себя так, как будто вещь ему принадлежит – для этого случая не действует приобретение права собственности по давности и предъявляются более строгие требования относительно возмещения реальному владельцу после суда стоимости плодов или ухудшения состояния вещи). 3) производное владение (залогодержатель – т.к. в случае нарушения его прав на вещь он сам не имел бы возможности, не будучи владельцем, защитить вещь от посягательств, а залогодатель мог бы и отказаться в защите; еще пример – вещь на сохранении у третьего лица до разрешения спора о том, чья это вещь на самом деле – аналогичным образом если не признать владельцем хранителя, то он не сможет осуществить «владельческую защиту» ни сам, ни через неизвестного собственника). То есть право владения и собственности могли принадлежать по римскому праву разным лицам. Применялся принцип «никто не может изменить сам себе основание владения
вещью» в том смысле, что статус вещи может измениться только при проявлении Приобретение вещи во владение могло быть произведено через посредника Особые формы защиты права владения – не иски, а преторские интердикты Понятие распоряжения – вероятно, собственности???? Исходно особая роль – у земли (прежде всего за нее шла борьба между
плебеями и патрициями). Продажа земли мелкими неконкурентными крестьянами крупным землевладельцам Захваченные в ходе войн земли, юридически оставляемые пользователю лишь во временное пользование, фактически попадали в собственность богатым из-за их авторитета (бедные не имели возможности ее обработать, на бедных, кроме того, еще и основные последствия войны). «Квиритская собственность» требовала передачи вещей типа res mancipi При абсолютной монархии манципация стала затруднять и замедлять оборот,
поэтому все вещи стали передаваться без нее и без мнимого иска 1) фикции в формуле иска нового не-квиритского владельца о том, что вещь должна быть возвращена ему из чужого незаконного владения, как если бы прошел давностный срок (в цивильном праве: для земли – 2 года, для прочего – 1 год, причем вещь не должна быть краденной; в праве на провинциальные земли – 10 лет), 2) оговорки в иске не-квиритского владельца о том, что вещь должна быть ему возвращена захватившим ее старым квиритским собственником, т.к. «вещь продана и передана». Исходно для провинциальных земель существовала собственность перегринов, аналогичная по сути бонитарной. В результате преторских корректировок цивильного права – сглаживание разницы между квиритской и бонитарной собственностью, уход в прошлое манципации, закреплением traditio – неформальной передачи вещи. Существовали «вещи, изъятые из оборота»: - необособленные от потока вода, воздух и т.п., - запрещенные книги, - яды, - религиозные культовые вещи (могилы, храмы, городские стены …), - государственные крепости, тюрьмы, театры, дороги (при этом гос. собственность закреплена не была, передача гос. вещи в аренду регулировалось административным, а не частным правом). Точное определение права собственности у римских юристов отсутствует Варианты (способы) приобретения права собственности: 1) первоначальный способ (право собственности устанавливается независимо от предыдущего собственника): a. захват бесхозяйной вещи: на брошенное или дикое – право собственности первого захватившего с намерением присвоения; ценные вещи не могли признаваться брошенными, на нашедшем – обязанность искать собственника с возмещением расходов по поиску и хранению за счет собственника, но без вознаграждения; присвоение потерянного приравнивалось к краже; признание потерянной или спрятанной вещи кладом – только если собственника отыскать невозможно из-за давности лет (до 2в. собственность на клад – у собственника земли, позже – Ѕ у собственника земли и Ѕ у нашедшего клад), b. приобретение собственности по давности владения: цель – целесообразность стабилизации уверенности добросовестного владельца в том, что вещь не отсудит вспомнивший и нашедший ее через много лет старый собственник, по цивильному праву: 2 года для земли и 1 год для прочего, по провинциальным эдиктам: 10 лет для провинциальной земли, если старый собственник и присвоивший землю живут в одной провинции, и 20 лет – если в разных, по Юстиниану – свод условий приобретения собственности по давности: i. есть владение, ii. владение – добросовестное, iii. срок владения – 3 года для движимого и 10 или 20 лет для недвижимого (аналогично провинциальным землям выше), iv. вещь может быть приобретена по давности (не могли быть: изъятые из оборота и краденные), v. имеется законное основание, которое привело бы к праву собственности, если бы не внешнее препятствие (продавец сам не имел права собственности на вещь) 2) производный способ (право собственности приобретателя основывается на праве собственности предыдущего собственника с использованием подхода «никто не может передать другому больше прав, чем имел сам»). Неформальная передача вещи (допустимая по traditio) могла и не передавать собственность (хранение, пользование, залог) – было важно намерение сторон передать собственность при передаче (несогласованность намерений сторон влекла непереход собственности). Относительно зависимости признания перехода собственности законным от одинакового понимания сути сделки сторонами (купля-продажа или прием дара с одновременной выдачей займа) – разные юристы решали вопрос по- разному, а именно имели мести принципиально разные подходы к переходу собственности по traditio 1) как к абстрактной сделке (т.е. не связанной с целью передачи собственности – основной подход) или 2) как к каузальной сделке (т.е. предполагающей для своей действительности достижение целей сторон). Условия перехода права собственности по traditio: 1) передача права владения по воле отчуждателя, 2) наличие права отчуждателя на отчуждение вещи (в частности, передача по воле уполномоченного лица, например, залогодержателя), 3) соглашение о том, что владение передается с целью передать собственность, 4) отсутствие запрещения на отчуждение (которое имелось, например, для мужа в отношении земельного участка, являвшегося приданым жены) Переработка вещей из одной в другую (спецификация) – разные подходы у
разных юристов: 1) собственность у собственника материала (определяющее
значение материи) , 2) собственность у переработчика, а собственнику
материала возмещается его стоимость (определяющее значение формы). Присоединение вещей (первоначальная, а не производная собственность): если
вещь становится частью целого, то она принадлежит собственнику целого Смешение «равноправных» вещей (неразделимое слияние металлов, смешение одинаковых зерен) – общая собственность на результат в смысле распределения не долей самой вещи, а долей права на вещь в целом; если доля одного отпадает или уменьшается – то доля другого увеличивается; изменение вещи – только по взаимному согласию; у каждого – право иска о разделении по пропорции вкладов или, по умолчанию, поровну (хотя собственность на части устанавливается впервые, способ приобретения собственности – производный, т.к. базируется на старом общем праве собственности). Варианты утраты права собственности: 1) физическая гибель вещи или изъятие ее из оборота, 2) отказ собственника от своего права (с передачей собственности другому лицу или выбрасывание), 3) лишение собственника его права (конфискация вещи, истечение срока давностного владения). Защита права собственности – виндикационный иск по истребованию
собственником утраченной вещи из чужого владения, включая все ее плоды и
приращения, или иск об отрицании чужого права собственности на вещь (против
незаконных действий в отношении вещи, пока находящейся у истинного
собственника). - добросовестный владелец: o отвечает за состояние вещи с момента предъявления иска, o возмещает плоды и приращения с момента предъявления иска, o необходимые или полезные издержки возмещаются собственнику, o не необходимые приращения («для удовольствия») могут быть отделены и не передаваться собственнику, - недобросовестный владелец: o полная ответственность за гибель вещи до подачи иска – при даже легкой небрежности, o полная ответственность за гибель вещи после подачи иска – даже при отсутствии вины или небрежности, o возмещение плодов за период до иска – исходя из предположения его оптимальной заботливости, o возмещение плодов за период после иска – исходя из предположения оптимальной заботливости при возможностях реального собственника, o возмещение расходов только по сохранению (для вора – никакого возмещения).
Права на чужие вещи: 1) сервитут – обычно покупаемое право ограниченного использования владельцем («основного») земельного участка чужим («служащим») земельным участком по воле собственника последнего (проход-проезд по участку за водой и т.п., предоставление его для выпаса скота или получения воды, право света (ограничение затенения), право вида (ограничение просмотра), право опереться на соседнюю постройку), a. предиальный сервитут (городской – для застроенных участков или сельский – для с/х) – право привязано к участку, на котором чего- то недостает для оптимального его использования, а не предоставлено его конкретному владельцу; прекращается с гибелью участка, b. личный сервитут (в частности, узуфрукт, узус, право проживания в доме, право пользования рабом) – право дано конкретному лицу, без перехода по наследству; обязанность сохранения (для стада – поддержания поголовья), обязанность пользоваться «как хороший хозяин»; прекращается с гибелью вещи или смертью хозяина. Для кузуфрукта – отсутствие права изменения хоз.назначения (застройка виноградника); «неправильное использование» объекта по вине узуфруктуария влечет возмещение ущерба собственнику; существенное изменение объекта без вины узуфруктуария (пруд высох) -> прекращение узуфрукта, но без возмещения ущерба. Узус – правило пользования вещью без права на плоды, кроме плодов для личного потребления. Предоставление сервитута: в рамках наследования или договора, по судебному решению при разделении общего имущества, по закону (узуфрукт отца на имущество подвластного сына). В некоторых периодах на сервитут распространялось правило приобретение его по давности (открытое ненасильное пользование 10 лет движимым и 20 лет недвижимым имуществом в порядке сервитута). Неосуществление сервитута в течение соответственно 10 и 20 лет или отказ пользователем от сервитута прекращает сервитут. Сервитут юридически сильнее собственности при конфликте интересов (собственник совместно используемого участка, предоставляя сервитут соседу, сам себя ограничивает). Предоставление сервитута соседу не обязывает собственника ничем ему помогать, он лишь «терпит присутствие соседа», если присутствует каких- то действий собственника, то это должно быть предметом отдельных «обязательственных» отношений. Сервитут – «нетелесная составная вещь» по Гаю. Сервитут защищался особым иском о праве пользования. 2) узуфрукт – один из личных сервитутов, пожизненное право одного на использование вещи (с правом на плоды и с обязанностью сохранения) при формальном обладании правом собственности другим 3) эмфитевзис – отчуждаемое наследуемое право долгосрочного пользования чужой землей, право собственности на землю юридического собственника становится фактически номинальным; основой была долгосрочная наследуемая сдача в аренду гос.земель и земель корпораций (при Юстиниане под термином «эмфитевзис» стали понимать и такую аренду) В отличие от узуфрукта эмфитевзис позволял перепрофилировать использование земли без ухудшения ее качества. За собственником – право преимущественной покупки эмфитевзиса на землю в течение 2 месяцев (пользователь был обязан уведомлять о намерении продать участок) и право получения 2% покупной цены. Кроме арендной платы собственнику уплачивался также государственный земельный налог. Невнесение аренды в течение 3 лет прекращало эмфитевзис. Иски для защиты эмфитевзиса – аналогичные искам для защиты права собственности. 4) суперфиций – аналоги эмфитевзиса: отчуждаемое наследуемое право возведения строения и пользования строением на чужой земле; собственность на строение – у собственника участка по общему правилу «привязки» строений к земле. Приемлемые особенности эмфитевзиса (вероятно, преимущественная покупка, уплата аренды, иски) справедливы для суперфиция. 5) залоговое право – право преимущественного обращения взыскания на заложенную вещь, независимо от того, продолжает ли она принадлежать залогодателю на момент иска (т.е. – «абсолютная» защита залогового права, по отношению к любому, у кого в собственности находится предмет залога на момент предъявления иска). Цель залога – обеспечить уверенность, что имущества не исполнившей своих обязательств стороны на момент иска будет достаточно для возмещения ущерба, назависимо от прочих исков третьих лиц к нарушившей стороне. Залоговое право – дополнительное («акцессорное») по отношению к основному праву, обеспеченному залогом. Первоначально объект залога передавался манципацией в собственность залогодержателю с оговоркой об обязанности возврата в собственность залогодателя при исполнении им своих обязательств. В случае продажи вещи залогодержателем залогодатель имел возможность требовать только возмещения ущерба, но не саму вещь. Кроме того, залогодатель был в невыгодном положении, т.к. объект залога мог многократно превышать сумму неисполненного обязательства. Другая форма залога – с передачей не в собственность, а в «держание» (пользовавшееся при залоге владельческой защитой) с обязательством вернуть вещь при исполнении обязательств. Здесь проблемы могли возникнуть у залогодержателя: если он утрачивал вещь, то ему было сложно истребовать ее. Общая сложность для обоих вариантов – невозможно пользование залогодателем заложенной вещью (а вещь могла бы помочь исполнить основное обязательство, если она являлась орудием труда). В классический период в преторском эдикте возникает ипотека – наиболее развитая форма залога: собственность и владение – у залогодателя, а у залогодержателя – право истребования вещи у любого нового собственника при неисполнении обязательства, ее обязательной продажи с торгов и удержания из выручки долга залогодателя (остаток выручки поступал собственнику предмета залога). Одной из форм традиционного залога был запрет в договоре для арендатора замели вывозить с нее всё, что он на нее ввез – в обеспечение своевременного взноса арендной платы. Арендодатель был защищен преторским интердиктом в смысле наличия права требования ко всем новым собственникам в отношении того, что арендодатель все-таки вывез с арендованной земли. Этот абсолютный иск впоследствии был распространен на все иные обязательства. Допускался вторичный залог уже заложенной вещи, если ее стоимость покрывала все обеспечиваемые обязательства. Требования залогодержателей удовлетворялись в хронологическом порядке получения вещи в залог. Неудовлетворенные залоговые требования превращались в непогашенные обязательства залогодателя. Для права выбора наиболее выгодного момента для продажи любой залогодержатель n-го ранга мог предложить залогодержателю 1-го ранга заранее удовлетворить его требование к предмету залога. Впоследствии предметом залога стали обязательство и вообще всё, что может быть предметом продажи. В период абсолютной монархии был издан рескрипт, устанавливающий первоочередное право для письменного залога при трех свидетелях (или в присутственном месте) по отношению к устным. Для залогодержателя проблемой были залоговые права в силу закона, которые были и оставались удовлетворяемыми в первую очередь. Прекращение залогового права: 1) при гибели предмета залога, 2) совпадение в одном лице залогодержателя и собственника, 3) прекращение обеспеченного залогом обязательства.
По законам 12 таблиц должника, не способного исполнить обязательство,
связывали веревками и цепями (15 фунтов), кредитор мог захватить его даже
без суда, убить, продать в рабство. С 4в. до н.э. убийство или продажа
должника в рабство были запрещены, однако возможность задержания должника
осталась, «оковы» стали выражаться в имущественной ответственности. Иск и принудительное взыскание – средство принуждения должника к исполнению обязательства. Обязательства, не пользующиеся исковой защитой, но юридически значимые (в принципате) – «натуральные» (например, денежный заем, выданный подвластным сыном без разрешения домовладыки). По натуральным обязательствам не допускалось, например, востребование обратно произведенного платежа, независимо от того, имел ли кредитор право на получение платежа или платеж был совершен по ошибке. Основное деление обязательств: из договора и из правонарушения (из
деликта). Виды договоров: реальные, вербальные, литеральные, консессуальные, безыменные, пакты Понятие «сделки» в Риме определено не было: были только конкретные договоры. Односторонняя сделка: завещание, принятие или отказ от наследства. Двусторонняя сделка – «договор» (который не всегда предполагается
установление обязательства: передача вещи не порождает обязательства, если
обязанность уплатить не оговорена). Договоры: 1) контракты – договоры, признанные цивильным правом и снабженные исковой защитой, Основные формы договоров по классификации Гая (в каждой группе – строго определенные типы договоров): . вербальные (устные), Основной вербальный контракт – стипуляция: вопрос об условии договора и ответ-согласие (до классического периода – обязательно развернутый, повторяющий суть вопроса). С 5 в. н.э. – допустимость выражения согласия любыми словами. Формализм также смягчается: «даешь 100?» - «даю 50» при Гае трактовалось как недостижение согласия, а в Дигестах 4в. н.э. трактуется как согласие с меньшей суммой. Непосредственное участие сторон в стипуляции сохранялось и после Юстиниана. Стипуляция порождала одностороннее обязательство из-за своей сути. Обязательство из стипуляции носило абстрактный характер: договор имел силу независимо от того, достигли ли с его помощью стороны запланированных целей, если эти цели не фигурировали в самой стипуляции. Поэтому стипуляция была удобна для новаций: доказав стипуляцию, можно было требовать исполнения независимо от основного договора, если в стипуляции он не фигурировал. В классический период стипуляция – основная форма заключения договоров. Тогда же появилось письменное оформление стипуляции (что не делает стипуляцию литтеральным контрактом – см. ниже). «Добавочной» стипуляцией могли устанавливаться отношения поручительства с третьим лицом, также присутствующим при заключении основного договора (обычно с целью эксплуатации того, за кого поручался, или за голос на выборах, или через иное влияние). Поручитель имел не только право регресса, но и в некоторые периоды – право регресса в двойном размере. Поручительство не рассматривалось как субсидиарное: кредитор, не получивший своевременного исполнения мог по своему выбору обратить взыскание либо на поручителя, либо на основного должника. . литтеральные (письменные) Литтеральный контракт до классического периода оформлялся после достижения устного соглашения путем внесения записей о возникновении или погашении долга (или переводе долга на третье лицо) одновременно в приходно-расходных книгах кредитора и должника (и третьего лица при переводе на него долга). В классический период литтеральные контракты изменили форму: вместо записей в книгах стали составляться синграфы (документ от третьего лица «такой-тодолжен такому-то столько-то. Подпись», составляемый в присутствии свидетелей. В императорский период вместо синграфов чаще стали применяться хирографы – долговые расписки от первого лица с подписью должника. . реальные (обязательство возникает при передаче вещи, подробнее см. отдельно), . консессуальные (обязательство возникает в виду соглашения, независимо от факта передачи вещи, подробнее см. отдельно), . безыменные - типы договоров, не приведенные явно в классификации Гая (ни в перечне реальных, ни в перечне консессуальных, ни в перечне вербальных, ни в перечне литтеральных), но возникающие в 1-4 вв. н.э. в силу необходимости (по Юстиниану: мена товар-товар или товар-услуга или услуга-услуга, но на практике – шире). Основная черта – юридическую силу безыменный контракт приобретал после того, как одна из сторон уже исполнила принятое на себя обязательство по «нестандартному» договору – тогда исполнившая сторона получала по своему выбору право кондикционного иска о возврате переданного или право иска о выполнении встречного обязательства. Т.е. безыменные договоры близки к реальным, но шире: возможна не только передача вещи, но и совершение любого иного договорного действия. Возможна мена чужой вещи при тех же последствиях при эвикции (востребования вещи реальным собственником) и при некачественной вещи, что и при купле-продаже. Отдельный вид безыменного контракта – «оценочный договор»: определенная родовыми признаками вещь передавалась другой стороне в определенной оценке для последующей продажи с расчетом в сумме оценки или путем возврата вещи. Не было запрета и на оставление вещи себе с уплатой оценочной суммы. Несмотря на отсутствие собственности у агента, его покупатель признавался полноценным собственником (т.к. собственник оценочным договором все же выразил свою волю). 2) пакты – неформальные соглашения, в основном без исковой защиты Несоблюдение формы не мешало совершать весьма редкие сделки в древнейшем Риме, форма (обряд с медью и весами, стипуляция – установленные фразы предложения и согласия, литеральные - письменные договоры) была тормозом для необдуманных действий; однако впоследствии все формальные ограничения были ослаблены, т.к. число сделок сильно увеличилось. В преторских эдиктах имелось право стороны пакта не предъявлять иск, а ссылаться на пакт в порядке возражения. Впоследствии некоторые пакты получили и исковую защиту («голые» пакты – без исковой защиты, «одетые» пакты – с исковой защитой). Варианты происхождения исковой защиты пактов: 1) благодаря защите иском основного договора, к которому присоединялся пакт для внесения в этот стандартный договор изменений и дополнений (обычно прямо при заключении договора: продаю, но с правом аренды на столько-то времени; но пакт, облегчающий положение должника по основному договору, мог быть заключен и позднее, чем договор: отсрочка, уменьшение процентов; если же положение должника пактом ухудшалось, то исковой защиты не было) 2) защищенные преторскими эдиктами Примеры: . обязательство оплатить уже существующий свой или чужой долг – по сути подтверждение долга с уточнением срока платежа, . соглашение с третейским судьей в случае согласования сторонами варианта третейского суда (отказ арбитра от рассмотрения дела после заключения пакта не по болезни, не из-за выполнения им публичных обязанностей, на из-за враждебных отношений со спорящими – влек штраф с арбитра), . соглашение с хозяином корабля, гостиницы, постоялого двора и т.п. о сохранности вещей даже без оговаривания ответственности за сохранность (против связей хозяев с ворами и для обеспечения безопасности переездов) – ответственность даже при ущербе без вины хозяина, кроме случая стихийного бедствия, . соглашение должника с банкиром об уплате суммы третьему лицу за участника пакта (при этом после заключения пакта банкир не становился новым должником, но должник, не имеющий средств, мог предложить кредитору искать удовлетворения у банкира, а отказ банкира в платеже порождал возможность для должника предъявить банкиру иск) 3) защищенные императорским законодательством (кондикционные – вытекающие из закона) Примеры: . соглашение между сторонами договора о рассмотрении спора третейским судьей (в основном стипуляцией или передачей спорной вещи арбитру для вручения выигравшему спор, неисполнение решения арбитра влекло штраф и право иска), . соглашение о дарении («с целью проявить щедрость» в виде передачи вещи, установления сервитута, платеже) В классический период обязательство сделать дар имело силу только при оформлении его стипуляцией. В республиканский период дарение было ограничено по сумме (кроме родственников), но это ограничение в суде могло быть применено лишь при рассмотрении иска к дарителю. В императорский период ограничение по сумме было снято, но договоры дарения на сумму более 500 золотых должны были заявляться публично в суде для их действительности. Ответственность дарителя (в том числе при эвикции) – только при его вине или грубой неосторожности. Были предусмотрены случаи возможности отмены дарения дарителем, если одаряемый проявлял неблагодарность, а именно нанесение тяжелой обиды, создание опасности жизни дарителя, причинение ему значительного имущественного вреда. Отмена дарения дарителем могла иметь место после рождения у него детей, если их не было до дарения.
«Сделки строгого права» - существенно, какая процедура имела место, а не
смысл, вложенные в нее сторонами (древнереспубликанский период). Условия действительности договоров: 1) согласованность воли сторон, 2) непротиворечие договора закону (ростовщические проценты) или «добрым нравам» (обязательство не вступать в брак), 3) определенность содержания (в смысле отсутствия обязательства типа «передать то, что сочтет нужным должник») четко («определенное обязательство») или описанием порядка вполне четкого установления обязательства, пусть в будущем, при исполнении («неопределенное обязательство»: «так, как оценит такой-то» или «передать по выбору из 1) … 2) … 3)…») Пример «неопределенного обязательства» - «родовое обязательство»: передать столько-то вещей определенного рода. Если в случае индивидуального определения предмета обязательства это обязательство автоматически погашается при гибели предмета, то родовое обязательство остается в силе пока существует хоть один предмет такого рода. 4) возможность действия, которое является обязательным (физически: вычерпать воду из моря, юридически: продать вещь, изъятую из оборота, морально: исполнить роль сводни), при невозможности исполнения обязательства, которое считалось возможным на момент заключения договора в зависимости от наличия вины должника в невозможности исполнения возникала или не возникала обязанность должника возместить ущерб, 5) договорное действие должно представлять интерес для кредитора (позже стало несущественно), 6) воля в договоре должна быть выражена без постороннего давления и без обмана При обмане обманутый имел возможность лишить договор силы со взысканием убытков, автоматически договор не аннулировался. Если же иск был предъявлен, то результатом было «бесчестье» (infamia) обманщика, поэтому из классовых соображений он заменялся иском о реституции и не допускался по отношению к родителям. Принуждение принималось во внимание только если оно было противозаконным, реальным и существенным для принуждаемого, и только через иск (в четверном размере, если требование истца не было удовлетворено добровольно). Молчание согласием не признавалось. стр. 135-156 – не законспектированы Реальные договоры (займа, ссуды, хранения, заклада) Реальность – возникновение обязательства связывается не только с заключением соглашения, но и с обязательной передачей вещи. Заем – в соответствии с соглашением сторон (консенсусом) займодавец
передает в собственность заемщику определенное количество денег или вещей,
определенных родовыми признаками с обязательством заемщика вернуть то же
количество вещей того же рода в указанный в договоре срок или по
востребовании. Ссуда – передача индивидуально-определенной вещи (а не вещи, определенной
родовыми признаками) во временное безвозмездное пользование (а не в
собственность) с обязательством возврата той же вещи. 1) ссудодатель сам себя связывает своей любезностью при передаче ссуды и не может досрочно прекратить договор – отсюда иск ссудополучателя о востребовании досрочно изъятой вещи, 2) если предмет ссуды ввиду своего плохого состояния (больные животные, неисправная тара) причиняли вред имуществу ссудополучателя, то он мог требовать от ссудодателя возмещения убытков (при этом незначительная небрежность со стороны ссудодателя не считалась основанием для возмещения ущерба: ссудодатель и так оказал любезность, безвозмездно предоставляя вещь; ущерб возмещался только при грубой небрежности или намеренном причинении вреда), 3) затраты на содержание и «поддержание» вещи в нормальном состоянии, если это было связано с низким качеством вещи (болезнь раба или животного), подлежали возмещению ссудодателем. Хранение – передача депонентом индивидуально-определенной вещи депозитарию
для безвозмездного хранения в течение определенного срока или до
востребования с последующим возвратом той же вещи и всех полученных от нее
выгод. Заклад – договор о передаче предмета залога (залоговые отношения
дополняются передачей вещи). Консессуальные договоры (купли-продажи, найма вещей, найма услуг, найма на работы (подряда), поручения, товарищества) Купля-продажа – обязательство продавца передать вещь в собственность,
обязательство покупателя передать за вещь деньги. Наем вещей – наймодатель обязуется предоставить нанимателю индивидуально-
определенные непотребляемые вещи для временного пользования на возвратной
основе за плату. Наем услуг – нанимавшийся обязуется выполнить для нанимателя определенные
услуги за плату в течение определенного времени или до отказа любой стороны
от исполнения договора. Подряд – подрядчик обязуется выполнить определенную работу с определенным
результатом, а заказчик – оплатить работу. Поручение – доверитель поручает поверенному выполнить какие-то действия Договор товарищества – между двумя или более лицами о совместном достижении
общей хозяйственной цели (между совладельцами, сонаследниками) в течение
определенного или неопределенного срока путем объединения имущества,
вкладов, личных услуг с определенным распределением результата (издержек и
доходов).
Обязательства из неосновательного обогащения Обязательство «как бы из договора» - обязательства, напоминающие договорные
при отсутствии договора (основание – односторонние сделки или иные факты,
не являющиеся ни договором, ни деликтом). 1) ведение чужих дел доминуса гестором без поручения Необходимы: o факт ведения дел, обслуживание чужого имущества – независимо от значительности и причинах этих действий (личные соображения, общественный долг): совершение сделок, фактическое действие, управление имуществом, например, прокорм чужого раба, подпорки под дом при угрозе его обрушения, o отсутствие обязанности гестора лично перед доминусом вести его дела (т.е. ведение дел в порядке опеки – это не «без поручения», т.к. такая обязанность предусмотрена законом), o намерение гестора отнести расходы за счет доминуса (нет намерения дарить, проявить щедрость), o отсутствие вознаграждения гестору (по определению «ведение чужих дел без поручения» не предполагает никакого вознаграждения). Возникновение – из предупреждения ущерба, когда сам доминус не мог позаботиться о своих интересах (например, в силу его отсутствия). Преторским эдиктом как доминусу, так и гестору давались иски, аналогичные искам для договора поручения. Обязанности гестора, взявшегося за дело – заботливость (и, соответственно, ответственность за любую форму вины – он не отвечал только за случайности), отчетность перед доминусом и передача доминусу всего полученного в результате его действий. Обязанности доминуса (хозяина дела) – возместить целесообразные издержки гестора вне зависимости от достижения положительного эффекта (выздоровело ли болевшее животное) – целесообразность подтверждалась либо одобрением действий гестора хозяином, либо общей целесообразностью, когда хозяин был вынужден признать обязательность действий гестора. Нецелесообразные действия влекли за собой не только отнесение издержек за счет гестора, но и его обязанность восстановить прежнее положение дел. Однако при этом за гестором оставалось право требовать от доминуса возврата неосновательного обогащения (см. ниже). 2) обязательства, возникающие вследствие неосновательного обогащения одного за счет других, т.е. при отсутствии юридического основания для некоторых (не всех) действий по оставлению у себя чужого имущества: a. по возврату ошибочного платежа по несуществующему обязательству (возврат платежа), при этом необходимы: i. факт платежа (или взаимозачета долгов) с намерением погасить долг, ii. погашенный долг был несуществующим, например, был погашен не по адресу (существование долга, по которому пусть даже нельзя было предъявить иск, т.е. «натурального» долга, исключало платеж из категории «неосновательное обогащение»; также сюда не подходило досрочное погашение долга, кроме платежа условного долга до наступления условного события), iii. ошибочный платеж был вызван извинительным заблуждением, b. по возврату полученного исполнения (т.е. иск – кондикционный, «восстанавливающий») по отношениям, цель которых (для исполнившего) так и не осуществилась, для этого необходимо: i. предоставление имущественной выгоды (обещание по стипуляции «уплатить», выдача квитанции о погашении старого долга), ii. при предоставлении выгоды имелась определенная цель (для переезда в другой город, передача приданого), которая не осуществилась c. по возврату недобросовестно полученного, например вследствие кражи. Хотя собственник мог предъявить и обычный виндикационный, «собственнический» иск, ему давалось право и на кондикционный иск (хотя деликт и предполагался, но основанием иска был не сам деликт, а получение вором чужого имущества). В отличие от деликтного иска данный кондикционный иск мог быть предъявлен только собственником (за чей счет произошло обогащение), а не пользователем или хранителем, и только самому вору, а не его пособникам, как в аналогичном деликтном иске. Вор обязан был вернуть саму вещь и все, что мог бы получить от вещи хозяин при отсутствии кражи. Вор полностью отвечал за случайный ущерб по максимальным существующим расценкам в период после кражи. d. прочие неконкретизированные случаи: . возврат имущества, определенного родовыми признаками, смешанного с имуществом получившего выгоду (виндикационный, т.е. собственнический иск невозможен ввиду неиндивидуальности вещей), . возврат долговой расписки или обеспечения после погашения долга. Иски – отдельные по всем вышеуказанным позициям.
Деликт – частное правонарушение, отличающееся от уголовного преступления
тем, что нарущены были прежде всего права и интересы отдельных лиц, а не
общества и государства в целом (хотя кража, увечье тогда рассматривались
тогда именно как деликт, а не как уголовное нарушение). 1) объективный вред одному лицу в результате противозаконных действий другого, 2) умысел или хотя бы неосторожность нарушителя, 3) отнесение данного деяния к частному правонарушению. - по аналогии с договорными обязательствами, где личность стороны была существенной (поручение), не переходили по наследству наследникам потерпевшего и нарушителя, кроме случая неосновательного обогащения наследника вследствие деликта, - не предусматривали применение принципов солидарной ответственности или распределения ответственности в долях (штраф взыскивался с каждого виновного в полном размере), - охватывали и несовершеннолетних (хотя они не несли договорных обязательств). 1) личная обида По 12 таблицам – повреждение конечностей («око за око» при недостижении соглашения о штрафе), повреждение внутренней кости (штраф), другие обиды (штраф). В классическую эпоху – 1) расширение обиды по сравнению с физическим действием на пренебрежительное отношение к чужой личности и 2) сужение обиды в плане необходимости намерения «обидеть». Фиксированные штрафы заменены штрафами, назначаемыми судом в зависимости от обстоятельств (социальное положение обидчика и обиженного, характер обиды). 2) незаконное намеренное корыстное посягательство на чужую (кража) или даже собственную вещь (отнимание выданного залога) – в императорском периоде стало ближе к уголовному преступлению, По древнейшему праву (12 таблиц) поимка вора на месте или выявление краденного по обыску влекло бичевание и передачу во власть потерпевшего; поимка вора на месте ночью или при вооруженной краже влекли возможность убить вора на месте; в прочих случаях вор возмещал двойную стоимость ураденной вещи. Впоследствии саморасправа была заменена двумя исками: 1) кондикционным иском о возврате похищенного с необходимостью доказать лишь факт кражи и возможностью истребовать обогащение от сбыта краденной вещи (по собственническому виндикационному иску доказывалось право собственности, что сложнее, и истребование обогащения было невозможно), 2) штрафной иск: к незастигнутому с поличным вору – в двойном размере, с закстигнутому с поличным или выявленному при обыске – в четверном размере. 3) неправомерное виновное уничтожение или повреждение чужих вещей В 12 таблицах – только определенные случаи (порубка деревьев, поджог). С 3 в. до н.э.: o за убийство раба или четвероногого животного – штраф в размере наивысшей цены за предыдущий год, o за ранение раба или четвероногого животного или за уничтожение или повреждение другой вещи – штраф в размере наивысшей цены за последний месяц. Позднее физическое воздействие стало не принципиально, стали даваться «иски по аналогии» также при, например, доведении чужого раба до смерти оставлением его без пищи, а также право исков не собственников, а залогодержателей, узуфруктуариев и даже лиц, имеющих право на получение испорченной вещи. Ответственность нескольких лиц – солидарная. «Противозаконность» стала трактоваться как «даже при минимальной неосторожности». Обязательства «как бы из деликта» - из незаконного поведения при отсутствии
в законе соответствующего конкретного деликта (не было общего принципа - иск «о вылитом и выброшенном» предъявлялся пострадавшим от чего-то выброшенного/вылитого из окна дома на общественную дорогу – к хозяину квартиры за повреждение вещи – в двойной оценке, за ранение свободного человека – по решению судьи, за смерть свободного человека – 50 000 сестерциев (личная вина хозяев отсутствовала – формально деликта не было), - иск «о положенном или подвешенном» предъявлялся любым прохожим (независимо от факта ущерба) к хозяину дома, на подоконнике или стене которого что-то угрожает падением и причинением вреда (штраф – 10 000 сестерциев).
Наследование – переход имущества, прав и обязанностей умершего лица (в том
числе тех, о которых умерший не знал) к одному или нескольким другим лицам
по завещанию или по закону (если завещания нет, оно недействительно или
наследник не принял наследства). Наследование по завещанию. Завещание – распоряжение о назначении наследника на случай смерти, а также
о назначении опекунов малолетним наследникам и назначении легатов 1) наличие завещательной способности в момент составления завещания (ее не было у душевнобольных, малолетних, расточителей, иных недееспособных, а также у осужденных за некоторые преступления), 2) соблюдение формы завещания (сильно упрощенной при Юстиниане, но оставшейся обязательной), 3) порядок составления завещания (при Юстиниане – составление завещания в присутствии семи свидетелей (не обязательно письменно) или путем занесения записей в протокол суда или путем передачи письменного завещания в императорскую канцелярию), 4) наследник должен быть назван лично («кого выберет Тиций» - недопустимо; в позднейшем императорском периоде стало допустимо указывать в качестве наследников еще не родившихся детей, а также юридических лиц), 5) наследник должен иметь право наследования (права быть наследниками не имели не зачатые до смерти завещателя дети, дети преступников; в некоторые периоды в качестве борьбы с безбрачием был запрет на наследование для холостых мужчин в 25-60 лет и незамужних женщин в 20- 50 лет при наличии ближайших родственников и лишь с условием вступления в брак в течение 100 дней после открытия наследства). Наследование по закону. По 12 таблицам (общность семейного имущества, агнатское родство): - в 1-й очереди по закону – непосредственно подвластные (дети, внуки от умерших детей и т.п., находившиеся под властью домовладыки), - во 2-й очереди (при отсутствии первой очереди) – ближайшие агнатские родственники, - в 3-й очереди – члены одного с наследодателем рода. По преторским эдиктам (после появления частной собственности), без явного нарушения цивильных правил, очередность наследования изменилась: - в 1-ю очередь через фикцию «как будто эманципация не лишила минимальной доли» включены эманципированные (освобожденные от власти домовладыки?) дети с обязательным присоединением к наследству всего самостоятельно ими нажитого после эманципации (уравнивание), - во 2-й очереди были агнатские родственники, - в 3-й очереди – кровные родственники до 6-й степени включительно, - в 4-й очереди – переживший умершего супруг (муж, жена). По Новеллам Юстиниана: - Вне очереди - пережившая вдова, имевшая право на обязательную (без права лишения ее этой доли завещанием) ј всего наследства или поровну с детьми, если детей более трех. - 1-я очередь – нисходящие родственники – поровну между ближайшими. Наследники, получившие от наследодателя еще при его жизни приданое или предбрачный дар, должны были включить его в общее наследство (уравненивание). При этом дети исключают внуков, кроме случая, когда родитель внука по линии наследодателя уже умер до открытия наследства – в этом случае внуки получали долю своего умершего родителя, «наследование по праву представления», внуки «представляют» своего умершего родителя). Смерть наследника (по завещанию или по закону) до вступления в наследство влечет распределение его доли уже между его законными наследниками в течение года со дня когда умершему стало известно о смерти первого наследодателя. - 2-я очередь – восходящие родственники и полнородные братья и сестры – поровну между всеми восходящими и всеми братьями/сестрами (если братья/сестры есть) или поровну по линиям отца и матери (если только восходящие). Аналогично 1-й очереди ближние исключают дальних, но есть «представительство» умерших полнородных братьев и сестер их детьми. - 3-я очередь – неполнородные братья/сестры (и их «представители»), - 4-я очередь – прочие кровные родственники (ближние исключают дальних), - 5-я очередь – переживший наследодателя его супруг. Выморочное наследство. «Выморочное» наследство – при отсутствии наследников ни по завещанию, ни по закону (следующая имеющаяся очередь наследниками не признавалась, если от него отказывались все в предыдущей очереди): - в древнейшем праве – могло быть захвачено любым желающим («ничье»), - с принципата – поступает государству, - при абсолютной монархии – поступает к государству, но перед ним преимущество имеют муниципальный сенат, церковь, монастырь и т.п., если наследодатель был их членом/участником. Приобретение наследства. «Открытие» наследства – в момент смерти наследодателя, в этот момент
определяются наследники по завещанию и по закону. До принятия наследства
наследниками оно – «лежачее». - по вопросам о непризнании его прав как наследника предъявлялся особый иск об истребовании наследства, близкий к виндикационному (собственническому) – при этом: o добросовестный владелец был обязан выдать свое обогащение в состоянии на момент иска за вычетом фактически понесенных расходов не содержание выдаваемого имущества, независимо от их целесообразности, o недобросовестный владелец возвращал обогащение со всеми плодами и нес ответственность за вину за период до иска и даже за случайность после предъявления иска, а мог возместить только улучшающие целесообразные затраты, - по вопросам о непризнании его прав на унаследованную конкретную вещь или право (предъявлялся обычный виндикационный иск), - преторский наследник (см.отдельный вопрос выше) получал право особого иска о получении права владения соответствующим наследством. Легаты (завещательные отказы) – распоряжение в завещании (по закону –
невозможно) о предоставлении кому-то выгоды или права за счет наследства. Фидеикомиссы («порученное совести») – легаты в завещании, составленном без
соблюдения формы, или легаты в «нормальном» завещании, но адресованные
наследникам по закону, или легаты, предлагающие передать долю наследства |
|